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  • 體制轉(zhuǎn)型與我國民事訴訟理論的發(fā)展

    [ 張衛(wèi)平 ]——(2002-6-8) / 已閱49242次

    義上的舉證責任制度和理論是不可能建立的。正是因為過去我國理論界未正確認識辯論原則的應有的
    內(nèi)含,沒有認識到裁判者在民事訴訟中應有位置,才導致在一段時期里。理論上存在法院也有舉證責任
    的認識誤區(qū)。現(xiàn)在盡管在理論上已經(jīng)廓清了這一錯誤認識,新民事訴訟法也將過去民事訴訟法(試行)
    規(guī)定的,人民法院應當按照法定程序,全面地、客觀地收集和調(diào)查證據(jù)的內(nèi)容(試行第56條第2款)改
    為人民法院應當按照法定程序,全面地、客觀地審查核實證據(jù)(民事訴訟法第64條)。但仍然是不徹底
    的,這表現(xiàn)在新民事訴訟法第64條第2款還保留了“人民法院認為審理案件需要的證據(jù),人民法院應當
    調(diào)查收集”這樣的內(nèi)容,為法院依職權(quán)主動收集和調(diào)查證據(jù)留下了自由我量的余地,不僅使約束性辯論
    原則不能貫徹,并且與法院在民事訴訟中審查核實證據(jù)的基本作用相沖突,最終使舉證責任制度的運
    行或理論的整合存在障礙和缺陷(在立法中,過多的為職權(quán)行使留有自由裁量余地,以便體現(xiàn)法律規(guī)定
    的靈活性的作法,往往給該規(guī)范的實際運用造成困難,這是今后立法中應當注意的問題)。
    民事訴訟理論體系在其相應的轉(zhuǎn)化過程中必須注意民事訴訟理論體系內(nèi)各個理論板塊之間的統(tǒng)合
    和各個理論板塊與體系總體理念框架的整合。前者如,訴、訴權(quán)理論與民事訴訟法律關(guān)系理論、訴訟標
    的理論與當事人適格理論等等理論板塊之間的統(tǒng)合與協(xié)調(diào).后者指如果民事訴訟理論體系的理念框架
    實行轉(zhuǎn)化,則與此相適應,與原有體系適應的理論也要相應地予以調(diào)整,否則將與轉(zhuǎn)化后或轉(zhuǎn)化中的體
    系理念框架發(fā)生沖突,使體系內(nèi)部發(fā)生紊亂無序。如上述所言,我國民事訴訟理論體系的發(fā)展邏輯是重
    塑以當事人主義為基本理念的理論體系,并以約束性辯論原則和真正體現(xiàn)當事人主體地位處分原則為
    基本指導原則,那么,體系的各個理論板塊也應該實行相應的轉(zhuǎn)化和調(diào)整。例如,民事訴訟法律關(guān)系理
    論、訴權(quán)理論、程序控制理論、審判監(jiān)督理論、檢察監(jiān)督理論等等都要進行調(diào)整,在原有的這些理論中,職
    權(quán)主義的色彩相當濃厚。如按照現(xiàn)行的審判監(jiān)督理論,即使當事人沒有對已經(jīng)生效的判決提出再審申
    清,法院或檢察院也可以依職權(quán)主動提起審判監(jiān)督程序,這種理論認識顯然是以國家干預和傳統(tǒng)的絕
    對理念為指導的,體現(xiàn)了職權(quán)主義民事訴訟基本模式的要求。但無疑與當事人主義的理念要求相悖。
    我國民事訴訟理論體系現(xiàn)存的另一個問題是民事訴訟理論體系整體構(gòu)造的不完整。我國民事訴訟
    理論體系雖然具有大陸法系民事訴訟理論體系的基本外型框架,但民事訴訟理論體系因轉(zhuǎn)移植于原蘇
    聯(lián),并因原蘇聯(lián)根據(jù)自己理念對原比較完整的理論體系進行了裁剪,使我國的民事訴訟理論體系先天
    具有其不完整性。例如,我國民事訴訟理論中雖然有當事人的概念,但卻沒有當事人適格(正當當事人)
    的理論作為其概念的存在基礎,在理論上沒有解決判斷當事人適格的標準究竟是什么的問題。其實當
    事人適格理論本來就是大陸法系民事訴訟理論體系的有機構(gòu)成部分。欠缺當事人適格理論必然使整個
    民事訴訟理論體系出現(xiàn)不完整的現(xiàn)象。再如,判決制度是民事訴訟制度中的一個非常重要的組成部分,
    相應的,有關(guān)判決制度的理論也是民事訴訟理論體系中不可或缺的理論板塊。但在我國民事訴訟理論
    中,判決理論無疑是一塊空白,盡管亦有關(guān)于判決的分類、判決效力的論述,但尚未形成理論體系,尤其
    不足的是我國民事訴訟理論中沒有關(guān)于判決效力的體系化的理論,又使我國的判決理論嚴重殘缺。例
    如,由于沒有既判力的概念和理論,致使在我國的理論和實務中,無法認識到判決一旦生效,為什么在一
    般情況下法院亦不能自行撤消或變更該判決.在我國目前關(guān)于判決效力的理論中,僅以判決的排除性、
    不可爭議性和執(zhí)行性的“三位論”的觀點是不足以將既判力理論中的拘束力內(nèi)容加以包容和取代的。其
    實在原被移植的民事訴訟理論體系中,既判大理論是判決理論的骨干和核心部分。誠然,既判力理論有
    人為復雜化的弊端,但對于規(guī)范和體系化的民事訴訟理論體系來講,如果拋棄既判力的概念和理論,無
    疑等于拆掉了橋的一個橋墩一樣,其后果是可想而知的。訴權(quán)、訴、訴訟標的、起訴、一事不再理原則、辯
    論原則、處分原則和上訴等等都與既判力理論密切聯(lián)系,可以說沒有既判力概念和理論,上述制度和理
    論都是殘缺不全的。
    在論及民事訴訟理論體系的完整性這一問題時,應當注意到我國民事訴訟理論體系的構(gòu)成框架
    的法系屬類。我國民事訴訟理論體系的基本構(gòu)成類型屬于比較典型的大陸法系理論體系。明顯區(qū)別于
    以經(jīng)驗實證為特征的英美法系,該體系由一系列彼
    此相關(guān)成邏輯排列的理論矩陣構(gòu)成,這種訴訟理論體系經(jīng)過長時期地理性加工,已經(jīng)自成一個系統(tǒng).在
    移植或借鑒該體系的任何理論時,都必須考慮該理論的體系環(huán)境和受移植的環(huán)境。同時在整個理論體
    系的移植過程中,也要注意不能輕易或隨便裁剪作為體系基礎構(gòu)成的理論板塊。今后,在我國民事訴訟
    理論體系的發(fā)展和完善過程中,對外國民事訴訟理論的借鑒和吸收都應以其理論體系具有同構(gòu)性的理
    論為主,借鑒和吸收這樣的理論對我國原有的理論體系具有“親和性”,而不易產(chǎn)生排斥性。大陸法系各
    國對英美法系制度和理論的吸納過程中所反映出的異斥性就是實證。
    作為民事訴訟理論體系卻存在輕視程序和程序住公正的傾向,會令人覺得難以理解,但這卻是事
    實。造成這種傾向的原因雖然是多方面的,但有一點可以肯定,將實體性公正和程序性公正的關(guān)系絕對

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